Обязательство. Обязательственное право

1. Понятие обязательства и основания возникновения обязательств

Определение обязательства дается в ст. 307 Гражданского кодекса РФ.

Обязательство — правоотношение, в котором одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Сторонами обязательства являются кредитор и должник. Основания возникновения обязательств:

  1. договор (договорные обязательства);
  2. причинение вреда (деликтные обязательства);
  3. неосновательное обогащение (кондикционные обязательства);
  4. иные действия и события (например, односторонние сделки, административные акты и др.).

2. Принципы исполнения обязательств

Можно выделить нижеследующие принципы исполнения обязательств.

  1. Принцип надлежащего исполнения обязательства, который раскрывается в ст. 309 Гражданского кодекса, согласно которой обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований —   в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Отдельными аспектами проявления этого принципа являются правила об исполнении обязательства надлежащим лицом и возможности привлечения третьих лиц для исполнения (ст. 313 Гражданского кодекса РФ), исполнении обязательства надлежащему лицу (например, ст. 430 Гражданского кодекса РФ), исполнении обязательства в надлежащий срок (ст. 314, 315 Гражданского кодекса РФ), в надлежащем месте (ст. 316 Гражданского кодекса РФ), по надлежащей цене (ст. 424 Гражданского кодекса РФ) и т. д.

  1. Принцип реального исполнения обязательства, который является проявлением принципа надлежащего исполнения. Принцип реального исполнения означает, что обязательство должно исполняться в натуре без замены денежным эквивалентом («о чем договорились, то и исполнять»).
  2. Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства, который раскрывается в ст. 310 Гражданского кодекса РФ, согласно которой односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных нормативно‑правовыми актами. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором.

В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне.

  1. Принцип добросовестного исполнения обязательств, который является проявлением общегражданского принципа добросовестности участников гражданских правоотношений.

3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств

Под ответственностью следует понимать обязанность правонарушителя понести меры принуждения в виде возложения на него дополнительной обязанности или лишения принадлежащего ему права.

Обязательство. Обязательственное право

Можно выделить нижеследующие особенности гражданско‑правовой ответственности (по сравнению с другими видами юридической ответственности).

  1. Гражданско‑правовая ответственность носит имущественный характер, то есть меры гражданско‑правовой ответственности связаны с возложением невыгодных имущественных последствий на нарушителя.
  2. Гражданско‑правовая ответственность — это ответственность перед потерпевшим: имущественные санкции взыскиваются в пользу потерпевшей стороны (а не в пользу государства, государство лишь применяет эти меры) и только по инициативе потерпевшего (у потерпевшего есть право требовать применения санкций, без его воли применение санкций недопустимо).
  3. Гражданско‑правовая ответственность носит компенсационный характер. Во‑первых, ее главная цель — восстановить нарушенное имущественное положение потерпевшего, компенсировать ему имущественные потери. Поэтому по общему правилу размер ответственности должен быть соразмерен размеру убытков, не должен превышать размер убытков, причиненных потерпевшему данным нарушением обязательства (есть исключения, предусмотренные законом, например, больший размер  ответственности  возможен в отношениях по защите прав потребителей, при возмещении внедоговорного вреда, а меньший размер — при ответственности транспортных организаций, организации почтовой связи).

Гражданско‑правовую ответственность можно поделить на два вида:

  1. ответственность за причинение имущественного вреда (наиболее распространена);
  2. ответственность за причинение морального вреда.

Ответственность за причинение имущественного вреда по основаниям наступления делится на следующие виды:

  1. договорная ответственность;
  2. внедоговорная (деликтная) ответственность.

Основание договорной ответственности — нарушение договора, основание внедоговорной ответственности — причинение личности или имуществу потерпевшего вреда, как правило, не связанного с исполнением договорных обязанностей.

Обстоятельства, при которых наступает гражданско‑правовая ответственность, называются ее основаниями. Совокупность оснований, необходимых для наступления гражданско‑правовой ответственности, называются составом гражданского правонарушения. В него входят следующие основания:

  1. противоправное поведение нарушителя (нарушение обязательства, причинение вреда; нарушение обязательства может выразиться в его неисполнении или ненадлежащем исполнении).
  2. вредоносные последствия — наличие у потерпевшего убытков, морального вреда;
  3. причинно‑следственная связь между противоправным поведением и убытками, вредом;
  4. вина.

Отсутствие хотя бы одного из оснований, входящих в состав правонарушения, исключает применение ответственности. Установление этих оснований осуществляется судом в определенной очередности, так как отсутствие одного из предыдущих оснований лишает смысла установление других (последующих) оснований.

Наиболее полный набор оснований необходим для применения таких мер ответственности, как возмещение убытков, компенсация морального вреда (и то не во всех случаях). Для применения других мер достаточно усеченного состава оснований. Только одно основание ответственности является необходимым для всех случаев — противоправное поведение нарушителя.

Вина — это психическое отношение лица к своему противоправному поведению. В гражданском законодательстве нет понятия вины, признания виновным. В ст. 401 Гражданского кодекса РФ дано понятие невиновного лица: лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Таким образом, в гражданском праве вина — непринятие всех возможных мер. В гражданском праве действует презумпция виновности. Это означает, что лицо, нарушившее обязательство, предполагается виновным, пока оно само не докажет свою невиновность. Используя формулировку закона (ст. 401 Гражданского кодекса РФ), отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Ответственность за невиновное нарушение (в других отраслях права не допускаемое) возможно в гражданском праве в случаях, предусмотренных законом. Основным примером этого (предусмотренным ст. 401 Гражданского кодекса РФ) является ответственность лица при осуществлении предпринимательской деятельности, которая строится не на началах вины, а на началах риска. Вина не является основанием для его ответственности (хотя законом или договором может быть предусмотрено иное), то есть такому лицу не дано право доказывать, что он сделал все возможное, чтобы не нарушить обязательство. Он несет ответственность независимо от наличия вины, то есть за сам факт нарушения обязательства.

Однако лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений — стихийных бедствий, общественных явлений — военных действий, распоряжений государственных органов). Закон особо подчеркивает, что к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательства товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

К другим случаям невиновной ответственности относятся, например: ответственность владельца источника повышенной опасности; ответственность за причинение морального вреда при незаконном осуждении, лишении свободы и т. п.; ответственность за причинение морального вреда, причиненного посягательством на честь и достоинство.

Общей мерой гражданско‑правовой ответственности является возмещение убытков, так как ее применение возможно во всех случаях нарушения гражданских прав, если законом или договором не предусмотрено иное. Таким образом, не нужно специального указания в законе или договоре, регулирующих соответствующее отношение, на то, что можно применять такую меру ответственности, как возмещение убытков.

Все остальные меры гражданско‑правовой ответственности являются специальными, они применяются лишь в случаях, специально предусмотренных законом или договором для соответствующего вида гражданского правонарушения.

4. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой ответственности

Убытки — это те отрицательные последствия, которые наступили в имущественной сфере потерпевшего в результате правонарушения. Убытки складываются из двух частей: реального ущерба и упущенной выгоды (ст. 15 Гражданского кодекса РФ).

Реальный ущерб — это расходы, которые потерпевшее лицо понесло или должно будет понести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества.

Упущенная выгода — неполученные потерпевшей стороной доходы, которые она получила бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы ее право не было нарушено. При определении размера упущенной выгоды учитываются реально предпринятые потерпевшей стороной меры и сделанные ею приготовления для получения доходов, то есть принимается в расчет только бесспорное подтверждение реальной возможности получения денежной суммы, например, заключенные договоры, подтверждающие, что доходы точно были бы получены.

Если же правонарушитель получил доходы вследствие своего правонарушения, размер упущенной выгоды не может быть менее чем такие доходы.

В гражданском праве действует принцип полного возмещения убытков, если законом или договором не предусмотрено понижение размера ответственности. Таким образом, по общему правилу потерпевшая сторона вправе требовать как возмещения реального ущерба, так и упущенной выгоды в полном объеме.

Размер убытков должен исчисляться с учетом цен, существовавших на момент предъявления иска. Суд может применить цены на день вынесения решения. Иное может быть предусмотрено нормативно‑правовыми актами или договором.

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. Суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства.

Основания для применения ответственности в виде возмещения убытков:

  1. нарушение обязательства должником, которое может выразиться в его неисполнении или ненадлежащем исполнении;
  2. наличие убытков;
  3. причинно‑следственная связь между нарушением обязательства и убытками;
  4. вина должника.

5. Уплата неустойки как специальная мера гражданско-правовой ответственности

Правила о неустойке определены ст. 330–333, 394 Гражданского кодекса РФ.

Неустойка — определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Неустойка является и мерой гражданско‑правовой ответственности (санкцией за нарушение обязательства), и способом обеспечения исполнения обязательства (гарантирует кредитору надлежащее исполнение обязательства и стимулирует должника к его надлежащему исполнению).

В зависимости от оснований установления неустойки она делится на два вида:

  1. законная неустойка — устанавливается законом, ее размер стороны не вправе уменьшить своим соглашением, увеличение ее размера возможно соглашением сторон при отсутствии прямого запрета в законе;
  2. договорная неустойка — устанавливается соглашением сторон, которое должно быть совершено в письменной форме под угрозой недействительности.

По способу исчисления и уплаты неустойки она делится на два вида:

  1. неустойка в виде штрафа — твердая денежная сумма, взыскиваемая однократно;
  2. неустойка в виде пени — взыскивается нарастающим итогом за каждый день нарушения обязательства.

По соотношению права на взыскание неустойки и убытков неустойка бывает четырех видов:

  1. зачетная неустойка означает, что убытки можно взыскать только в сумме, не покрытой неустойкой, то есть сумма неустойки зачитывается в счет возмещения убытков; неустойка считается зачетной, если иной вид неустойки не предусмотрен законом или договором;
  2. штрафная неустойка позволяет взыскать убытки в полном объеме сверх неустойки;
  3. альтернативная неустойка означает возможность взыскания либо неустойки, либо убытков по выбору кредитора;
  4. исключительная неустойка — когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков.

Основания для применения ответственности в виде уплаты неустойки:

  1. нарушение обязательства должником, которое может выразиться в его неисполнении или ненадлежащем исполнении;
  2. вина должника.

При взыскании неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно ст. 333 Гражданского кодекса РФ суд вправе уменьшить размер неустойки, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

6. Ответственность за пользование чужими денежными средствами

Данная ответственность предусмотрена ст. 395 Гражданского кодекса РФ в виде уплаты процентов на сумму денежных средств, которыми должник неправомерно пользовался.

Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, проценты по ст. 395 Гражданского кодекса не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.

Начисление процентов на проценты (сложные проценты) не допускается, если иное не установлено законом. По обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности, применение сложных процентов не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором.

Основания для применения этой меры ответственности:

  1. неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства (как такового пользования денежными средствами доказывать не нужно, несмотря на используемый законом термин): неправомерное удержание, уклонение от возврата денежных средств после наступления срока платежа, иная просрочка в их уплате, неосновательное получение или сбережение денежных средств за счет другого лица и т. п.;
  2. вина нарушителя.

7. Потеря задатка или уплата суммы задатка как специальная мера гражданско-правовой ответственности

Правила о задатке определены в ст. 380–381 Гражданского кодекса РФ.

Задаток — денежная сумма, взыскиваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Соглашение о задатке должно быть совершено в письменной форме. Задаток выполняет три функции:

  1. платежная функция — задаток передается «в счет причитающихся по договору платежей», то есть сумма задатка засчитывается в счет исполнения обязательства, этим задаток похож на аванс (главное отличие в том, что аванс не выполняет обеспечительной функции);
  2. удостоверительная функция — задаток передается «в доказательство заключения договора», то есть если есть указание на то, что был передан задаток либо есть соглашение о задатке, то даже при отсутствии других доказательств это подтверждает наличие основного договора;
  3. обеспечительная функция — задаток передается «в обеспечение исполнения договора»; обеспечительная функция реализуется через следующие правила: если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны; если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

Потеря задатка или уплата суммы задатка, как и уплата неустойки, является и мерой гражданско‑правовой ответственности (санкцией за нарушение обязательства), и способом обеспечения исполнения обязательства (гарантирует кредитору надлежащее исполнение обязательства и стимулирует должника к его надлежащему исполнению).

В связи с тем, что задаток — мера ответственности, необходимо существование оснований ответственности:

  1. нарушение обязательства, которое может выразиться в его неисполнении или ненадлежащем исполнении;
  2. вина должника.

Сумма задатка носит зачетный характер: если данным нарушением обязательства потерпевшей стороне причинены убытки, она их может взыскать в сумме, не покрытой суммой задатка, если иное не предусмотрено в договоре.

При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения задаток должен быть возвращен.

Соглашение о задатке должно содержать четкое указание на то, что передаваемая сумма является задатком. В случае сомнения эта сумма признается авансом, который не выполняет обеспечительной функции и не является мерой ответственности.

8. Компенсация морального вреда как специальная мера гражданско-правовой ответственности

Правила о компенсации морального вреда определены в ст. 151, 1099–1101 Гражданского кодекса РФ.

Основания для применения этой меры ответственности:

  1. противоправное поведение; оно выражено, как правило, в нарушении нематериальных благ, перечисленных в ст. 150 Гражданского кодекса РФ; нарушение имущественных прав может повлечь возникновение права на компенсацию морального вреда лишь в случаях, предусмотренных законом (примером такого закона является Закон «О защите прав потребителей»), в остальных случаях за нарушение имущественных прав требовать компенсации морального вреда нельзя;
  2. наличие морального вреда; моральный вред — это физические или нравственные страдания; средствами их доказывания могут быть любые допускаемые законом средства, в том числе объяснения самого потерпевшего, показания свидетелей и другие;
  3. причинно‑следственная связь между противоправным поведением и наличием морального вреда;
  4. вина; ст. 1100 Гражданского кодекса РФ предусматривает случаи компенсации морального вреда независимо от наличия вины.

Моральный вред компенсируется только в денежной форме. Размер компенсации определяется судом в зависимости от учета конкретных обстоятельств дела, личности потерпевшего, степени вины причинителя вреда, других имеющих значение обстоятельств, а также требований разумности и справедливости.

9. Перемена лиц в обязательстве

Правила о перемене лиц в обязательстве предусмотрены в главе 24 Гражданского кодекса РФ.

Сторонами обязательства являются должник и кредитор. Возможны ситуации, когда происходит замена лиц в обязательстве, а само обязательство продолжает существовать. При этом происходит правопреемство — переход прав и обязанностей от одного лица к другому. Правопреемство бывает двух видов:

  1. универсальное, при котором все права и обязанности одного лица переходят к другим лицам в один момент, например, это происходит в случае смерти физического лица и наследовании его имущества, при реорганизации юридического лица;
  2. сингулярное, при котором только отдельные права или обязанности переходят от одного лица к другому.

Перемена лиц в обязательстве может иметь два варианта:

  1. замена кредитора;
  2. замена должника.

Оба варианта допускаются в трех случаях, т. е. существуют три основания перемены лиц в обязательстве:

  1. закон (при реорганизации юридического лица, наследовании, в случае, когда поручитель выполнит обязательство за должника, к нему переходят права кредитора, когда обращено взыскание на заложенное имущество, а залогодатель не совпадает с должником в одном лице, при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая и др.);
  2. решение суда (при несоблюдении арендодателем преимущественного права арендатора на заключение договора аренды на новый срок арендатор имеет право требовать в судебном порядке перевода на себя прав и обязанностей по договору аренды, заключенному с другим лицом, при несоблюдении преимущественного права на приобретение доли в уставном капитале);
  3. договор.

Договор о замене кредитора называется договором об уступке требования (договором цессии). По нему кредитор (цедент) передает свои права требования к должнику другому лицу (цессионарию).

Согласие должника на такую сделку не требуется,  если иное не предусмотрено законом или договором. Однако должнику необходимо сообщить о цессии в письменной форме, в противном случае добросовестный должник, исполнивший обязательство прежнему кредитору, будет считаться исполнившим обязательство надлежащим образом. Должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору, пока не получит доказательства перехода прав, за исключением случаев, если уведомление о переходе права получено от первоначального кредитора.

К новому кредитору переходят права по обязательствам, обеспечивающим исполнение основного обязательства (залоговое право, право требования исполнения обязательства от поручителя, право на неустойку), а также другие связанные с требованием права, например, на неуплаченные проценты.

Не допускается цессия в обязательствах, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности в обязательствах о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, об уплате алиментов, а также в других обязательствах, где личность кредитора имеет существенное значение для должника.

Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме. Если договор, по которому происходит уступка прав требования, подлежит государственной регистрации, то и договор цессии также подлежит государственной регистрации. Уступка требования по ордерной ценной бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге.

Прежний кредитор отвечает за недействительность переданного требования, но не отвечает за его неисполнение, кроме случая, когда он принял на себя поручительство за должника перед новым кредитором.

Договор о замене должника называется договором о переводе долга. Он может быть заключен только с согласия кредитора. К форме договора о переводе долга применяются правила о форме договора цессии.

В случае одновременной передачи стороной всех прав и обязанностей по договору другому лицу (передача договора) к сделке по передаче соответственно применяются правила об уступке требования и о переводе долга.

10. Прекращение обязательств

Прекращение обязательств регулируется главой 26 Гражданского кодекса РФ.

Основания прекращения обязательств могут быть предусмотрены Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. Одни правопрекращающие юридические факты происходят по воле участников, другие — независимо от воли. Как правило, прекращение обязательств должно быть надлежащим образом оформлено, как правило, теми же способами, что их установление.

Рассмотрим отдельные способы прекращения обязательств, установленные Гражданским кодексом РФ.

  1. Надлежащее исполнение обязательства (ст. 408 Гражданского кодекса РФ)

При этом должник вправе требовать подтверждения исполнения обязательства, например, выдачи расписки кредитором об исполнении обязательства либо возврата долгового документа, который он выдал кредитору в удостоверение обязательства. Нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства.

Если должник не потребовал расписку, он принимает на себя риск неблагоприятных последствий этого, в частности, в случае спора он обязан будет доказать факт исполнения обязательства.

Исполнение некоторых обязательств должно быть подтверждено особыми документами, например, накладными в договоре поставки, актом приема‑передачи в договоре аренды.

  1. Отступное (ст. 409 Гражданского кодекса РФ)

Отступное — это согласованный сторонами способ удовлетворения требований кредитора взамен реального исполнения обязательства. Стороны могут договориться, что обязательство будет прекращено путем предоставления взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т. п.). Об этом может быть указано как в ходе исполнения обязательства, так и при его возникновении.

  1. Зачет (ст. 410–412 Гражданского кодекса РФ)

Зачет — это взаимное погашение двух встречных требований. Для применения зачета достаточно заявления об этом одной из сторон. Это односторонняя сделка. Другая сторона обязана провести зачет. Но для его осуществления необходимо наличие определенных условий:

  1. встречность требований — кредитор в одном является должником в другом и наоборот;
  2. однородность предмета обязательств (деньги, иные вещи одного рода);
  3. наступление срока исполнения по обоим требованиям, либо если срок исполнения не указан, либо определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил.

Не допускается зачет следующих требований: о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; о пожизненном содержании; о взыскании алиментов, по которым истек срок исковой давности; в иных случаях, предусмотренных законом или договором.

  1. Совпадение должника и кредитора в одном лице (ст. 413 Гражданского кодекса РФ)

Это может произойти в различных ситуациях, например, при реорганизации — слиянии кредитора и должника в одно юридическое лицо, при наследовании — переходе прав требования к наследнику — должнику, путем ряда уступок прав или переводов долга.

  1. Новация (ст. 414 Гражданского кодекса РФ)

Новация — соглашение сторон о замене первоначального обязательства другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения. При новации одно обязательство прекращается, другое возникает, то есть правовая связь между должником и кредитором не прекращается.

Новация не допускается в отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов.

Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Ст. 818 Гражданского кодекса РФ (глава о займе и кредите) предусматривает, что по соглашению сторон долг, возникший из купли‑продажи, аренды имущества или иного основания, может быть заменен заемным обязательством. К этому новому соглашению применяются правила о новации и о договоре займа.

  1. Прощение долга (ст. 415 Гражданского кодекса РФ)

Кредитор вправе освободить должника от его обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора (например, если тем самым лицо приводит себя к банкротству, иные кредиторы вправе требовать признания такой сделки недействительной).

Обязательство считается прекращенным с момента получения должником уведомления кредитора о прощении долга, если должник в разумный срок не направит кредитору возражений против прощения долга.

  1. Невозможность исполнения, вызванная обстоятельствами, за которые ни одна из сторон не отвечает (ст. 416 Гражданского кодекса РФ)

Бывают случаи, когда уже после возникновения обязательства выясняется невозможность его исполнения, что делает бессмысленным его существование, например, гибель предмета обязательства, который определен индивидуально‑определенными признаками, из‑за обстоятельств непреодолимой силы, или его истребование от должника — добросовестного приобретателя по виндикационному иску.

  1. Издание акта государственного органа, в результате которого исполнение обязательства становится невозможным (ст. 417 Гражданского кодекса РФ)

Это основание является частным случаем предыдущего. Например: издание акта государственного органа о  запрете заниматься какой‑либо деятельностью, о наложении ареста на имущество, об изъятии вещи из оборота, о сносе здания и др. В этом случае от государства можно требовать возмещения убытков.

В случае признания в установленном порядке недействительным акта государственного органа, на основании которого обязательство прекратилось, обязательство восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа обязательства и исполнение не утратило интерес для кредитора.

  1. Прекращение стороны в обязательстве (ст. 418–419 Гражданского кодекса РФ)

Смерть гражданина (должника или кредитора) прекращает только те обязательства, которые не могут быть исполнены без его участия либо которые неразрывно связаны с его личностью (о возмещении вреда, причиненного здоровью, о  выплате алиментов,   о выполнении творческих работ по заказу, агентский договор, договор поручения, доверительного управления имуществом, договор пожизненного содержания с иждивением, если умирает кредитор). Остальные обязательства не прекращаются, а происходит перемена лиц в обязательстве в порядке наследования.

Ликвидация юридического лица (должника или кредитора) наоборот, по общему правилу, прекращает обязательство, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, переходят к Фонду социального страхования).

Дополнительные основания для прекращения договорных обязательств предусмотрены ст. 450–453 Гражданского кодекса РФ:

  1. расторжение договора по соглашению сторон;
  2. расторжение договора по требованию одной из сторон договора по решению суда, в том числе при существенном нарушении договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных законом или договором. Существенным признается такое нарушение, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
  3. односторонний отказ от исполнения обязательства во внесудебном порядке, если это допускается законом, а для обязательств, связанных с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности — если это допускается законом или соглашением сторон.

11. Понятие гражданско-правовых способов обеспечения исполнения обязательств

Способы обеспечения исполнения обязательств регулируются главой 23 Гражданского кодекса РФ.

Способы обеспечения исполнения обязательств — специальные меры, которые гарантируют кредитору надлежащее исполнение обязательства и стимулируют должника к его надлежащему исполнению. Их виды определяются законом или соглашением сторон.

Большинство способов имеют зависимый от основного обязательства характер, и при недействительности или прекращении основного обязательства они также прекращают свое действие. Однако могут быть и самостоятельные, относительно независимые от основного обязательства способы обеспечения, например независимая гарантия.

Как правило, о конкретном способе обеспечения исполнения обязательств стороны должны договориться, такое соглашение должно быть совершено в письменной форме, в противном случае, как правило, по указанию закона наступает его недействительность (хотя для некоторых способов такое указание может не предусматриваться, например, для соглашения о задатке). Некоторые способы обеспечения исполнения обязательств могут возникать и без соглашения сторон, на основании указания закона, например удержание вещи должника, в некоторых случаях — залог.

Ст. 329 Гражданского кодекса РФ предусматривает следующие способы обеспечения исполнения обязательств:

  1. неустойка;
  2. залог;
  3. удержание вещи должника;
  4. поручительство;
  5. независимая гарантия;
  6. задаток;
  7. обеспечительный платеж, предусмотренный ст. 381.1–381.2 Гражданского кодекса РФ.

Обеспечительный платеж — это определенная денежная сумма, которую по соглашению сторон вносит одна из сторон в пользу другой стороны в обеспечение денежного обязательства, в том числе обязанности возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора. При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства. В случае ненаступления в предусмотренный договором срок указанных обстоятельств или прекращения обеспеченного обязательства обеспечительный платеж подлежит возврату, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

12. Залог

Залоговые отношения регулируются ст. 334–358 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 102‑ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Сущность залога заключается в том, что кредитор (залогодержатель) приобретает право в случае неисполнения должником обязательства, обеспеченного залогом, получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит имущество (залогодателя).

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, требование залогодержателя может быть удовлетворено путем передачи предмета залога залогодержателю (оставления у залогодержателя). Предметом залога может быть любое имущество, в том числе вещи и имущественные права, за исключением имущества, на которое не допускается обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.

  1. Основания возникновения залога:
  • договор;
  • закон (например, согласно п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса РФ при продаже товара в кредит, то есть с условием последующей оплаты, товар признается находящимся в залоге у продавца; согласно п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» жилой дом или квартира, приобретенные или построенные с использованием кредитных средств кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом на приобретение или строительство жилого дома или квартиры, считаются находящимися в залоге у данной кредитной организации или данного юридического лица с момента государственной регистрации права собственности заемщика на жилой дом или квартиру). Существенными условиями договора о залоге являются предмет залога, его оценка, существо, размер и срок исполнения основного обязательства.

В договоре залога, залогодателем по которому является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, обязательство, обеспечиваемое залогом, включая будущее обязательство, может быть описано способом, позволяющим определить обязательство  в качестве обязательства, обеспеченного залогом, на момент обращения взыскания, в том числе путем указания на обеспечение всех существующих и (или) будущих обязательств должника перед кредитором в пределах определенной суммы; предмет залога может быть описан любым способом, позволяющим идентифицировать имущество в качестве предмета залога на момент обращения взыскания, в том числе путем указания на залог всего имущества залогодателя или определенной части его имущества либо на залог имущества определенных рода или вида.

Договор залога может быть самостоятельным, условие о залоге может быть включено в основной договор. В любом случае он заключается в письменной форме, в противном случае договор недействителен. Договор залога, заключенный в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению, в противном случае недействителен.

Залог подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации в следующих случаях (ст. 339.1 Гражданского кодекса РФ):

  1. если в соответствии с законом права, закрепляющие принадлежность имущества определенному лицу, подлежат государственной регистрации (в частности, залог недвижимости);
  2. если предметом залога являются права участника (учредителя) общества с ограниченной ответственностью.

В особом порядке совершаются записи о залоге ценных бумаг    и сведения о залоге прав по договору банковского счета.

Залог движимого имущества может быть учтен путем регистрации уведомлений о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, который ведется в порядке, установленном законодательством о нотариате.

Залогодержатель в отношениях с третьими лицами вправе ссылаться на принадлежащее ему право залога только с момента совершения записи об учете залога, за исключением случаев, если третье лицо знало или должно было знать о существовании залога ранее этого. Отсутствие записи об учете не затрагивает отношения залогодателя с залогодержателем.

Ст. 342 Гражданского кодекса РФ допускает перезалог (последующий залог) уже заложенного имущества, если иное не установлено законом. Залогодатель обязан сообщить всю информацию последующему залогодержателю и отвечает за убытки, причиненные неисполнением этой обязанности.

Требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости заложенного имущества после удовлетворения требований предшествующих залогодержателей. Старшинство залогов может быть изменено соглашением между залогодержателями; соглашением между одним, несколькими или всеми залогодержателями и залогодателем.

Если предшествующий договор залога предусматривает условия, на которых может быть заключен последующий договор залога, такой договор залога должен быть заключен с соблюдением указанных условий. При нарушении указанных условий предшествующий залогодержатель вправе требовать от залогодателя возмещения причиненных этим убытков.

Сторонами залоговых правоотношений выступают залогодатель — лицо, предоставляющее имущество в залог (это может быть как сам должник, так и третье лицо, которое обладает правом собственности на заложенное имущество или правом хозяйственного ведения) и залогодержатель, который всегда совпадает с кредитором основного обязательства.

Виды залога:

  1. залог с передачей имущества залогодержателю (заклад);
  2. залог с оставлением имущества у залогодателя — является общим правилом.

Тот, у кого находится заложенное имущество, обязан:

  1. страховать его от рисков утраты и повреждения за счет залогодателя;
  2. принимать меры для обеспечения сохранности;
  3. уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения имущества.

Другая сторона вправе проверять наличие и состояние имущества по документам и фактически.

Залогодатель несет риск случайной гибели или повреждения имущества, если иное не предусмотрено договором залога.

Залогодержатель несет ответственность за утрату или повреждение имущества по общим правилам ответственности.

Залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором, пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него плоды и доходы. Отчуждать же предмет залога без согласия залогодержателя он не вправе, если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога. Залогодатель вправе передавать без согласия залогодержателя заложенное имущество во временное владение или пользование другим лицам, если иное не предусмотрено договором залога.

Залогодержатель вправе пользоваться предметом залога лишь в случаях, предусмотренных договором, регулярно предоставляя залогодателю отчет о пользовании. В договоре можно предусмотреть и обязанность пользоваться, извлекая плоды и доходы в целях погашения основного обязательства.

В случае перехода права собственности на заложенное имущество или права хозяйственного ведения к другому лицу залог сохраняется, за исключением случаев, когда заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога.

Согласно ст. 348 Гражданского кодекса РФ взыскание на заложенное имущество может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства.

Обращение взыскания на заложенное имущество не допускается, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества. Если не доказано иное, предполагается, что нарушение обеспеченного залогом обязательства незначительно и размер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущества при условии, что одновременно соблюдены следующие условия:

  1. сумма неисполненного обязательства составляет менее чем пять процентов от размера стоимости заложенного имущества;
  2. период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее чем три месяца.

Если договором залога не предусмотрено иное, обращение взыскания на имущество, заложенное для обеспечения обязательства, исполняемого периодическими платежами, допускается при систематическом нарушении сроков их внесения, то есть при нарушении сроков внесения платежей более чем три раза в течение двенадцати месяцев, предшествующих дате обращения в суд или дате направления уведомления об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, даже при условии, что каждая просрочка незначительна.

Порядок обращения взыскания на предмет залога определен ст. 349 Гражданского кодекса РФ. Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по решению суда, если соглашением залогодателя и залогодержателя не предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество.

Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного имущества без обращения в суд (во внесудебном порядке) допускается на основании соглашения залогодателя с залогодержателем, если иное не предусмотрено законом.

Взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда в случаях, если:

  1. предметом залога является единственное жилое помещение, принадлежащее на праве собственности гражданину, за исключением случаев заключения после возникновения оснований для обращения взыскания соглашения об обращении взыскания во внесудебном порядке;
  2. предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества;
  3. залогодатель — физическое лицо в установленном порядке признано безвестно отсутствующим;
  4. заложенное имущество является предметом предшествующего и последующего залогов, при которых применяются разный порядок обращения взыскания на предмет залога или разные способы реализации заложенного имущества, если соглашением между предшествующим и последующим залогодержателями не предусмотрено иное;
  5. имущество заложено в обеспечение исполнения разных обязательств нескольким залогодержателям, за исключением случая, когда соглашением всех созалогодержателей с залогодателем предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания.

Законом могут быть предусмотрены иные случаи, в которых обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке не допускается.

Обращение взыскания на предмет залога по исполнительной надписи нотариуса без обращения в суд допускается в порядке, установленном законодательством о нотариате и законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства, если договор залога, содержащий условие об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, удостоверен нотариально.

Реализация заложенного имущества, на которое взыскание обращено на основании решения суда, осуществляется путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном Гражданским кодексом и процессуальным законодательством.

При обращении взыскания на заложенное имущество в судебном порядке суд по просьбе залогодателя, являющегося должником по обязательству, при наличии уважительных причин вправе отсрочить продажу заложенного имущества с публичных торгов на срок до одного года. Отсрочка не освобождает должника от возмещения возросших за время отсрочки убытков кредитора, процентов и неустойки.

В случае, если взыскание на заложенное имущество обращается во внесудебном порядке, его реализация осуществляется посредством продажи с торгов, проводимых в соответствии с правилами, предусмотренными Гражданским кодексом или соглашением между залогодателем и залогодержателем.

Если залогодателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, соглашением между залогодателем и залогодержателем может быть также предусмотрено, что реализация заложенного имущества осуществляется путем оставления залогодержателем предмета залога за собой, в том числе посредством поступления предмета залога в собственность залогодержателя, по цене и на иных условиях, которые определены указанным соглашением, но не ниже рыночной стоимости или путем продажи предмета залога залогодержателем другому лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного залогом обязательства.

После реализации имущества необходимая сумма передается залогодержателю, остальное — залогодателю, недостающее — взыскивается в общем порядке.

Гражданский кодекс РФ содержит специальные правила, посвященные следующим отдельным видам залога:

  1. залог недвижимости (ипотека);
  2. залог товаров в обороте;
  3. залог вещей в ломбарде;
  4. залог обязательственных прав;
  5. залог прав по договору банковского счета;
  6. залог прав участников юридических лиц;
  7. залог ценных бумаг;
  8. залог исключительных прав.

13. Удержание вещи должника

Данный способ обеспечения исполнения обязательств регулируется ст. 359–360 Гражданского кодекса РФ.

Суть удержания заключается в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.

Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после того, как эта вещь поступила во владение кредитором, права на нее приобретены третьим лицом.

К удержанию могут прибегнуть комиссионер, которому комитент не оплатит комиссионное вознаграждение; хранитель в отношении вещи, переданной ему на хранение, если поклажедатель уклоняется от уплаты вознаграждения или расходов, предусмотренных договором; подрядчик — для обеспечения требований к заказчику по оплате расходов, связанных со строительством.

Право на применение удержания кредитору предоставляется законодательством, то есть об этом соглашения не нужно. Но соглашением сторон можно исключить применение удержания.

Требования кредитора удовлетворяются из стоимости удерживаемой вещи в порядке, предусмотренном для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.

14. Поручительство

Поручительство регулируется ст. 361–367 Гражданского кодекса РФ.

Основание возникновения поручительства — договор, заключаемый между кредитором основного обязательства, и поручителем.

Поручительство может возникать на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств.

Таким образом, в отношениях, связанных с поручительством, участвуют три субъекта: должник, кредитор и поручитель, однако договор поручительства двусторонний. Его форма обязательно письменная, в противном случае он считается недействительным.

По договору поручительства поручитель обязуется перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение должником обязательства полностью или в части.

Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем.

Условия поручительства, относящиеся к основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре поручительства имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство. В договоре поручительства, поручителем по которому является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, может быть указано, что поручительство обеспечивает все существующие и (или) будущие обязательства должника перед кредитором в пределах определенной суммы. Гражданский кодекс РФ установил солидарную ответственность должника и поручителя перед кредитором, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как  и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства. Таким образом, поручитель может принять на себя ответственность за исполнение должником лишь части обязательства, но об этом должно быть прямо указано в условиях договора.

Поручитель, по общему правилу, несет обязанность возместить в денежной форме неисполненное должником, поэтому поручительство наиболее распространено в денежных обязательствах.

В случае предъявления к поручителю требований кредитором поручитель вправе выдвигать возражения, которые мог бы представить должник, даже если должник отказался от этих возражений или признал свой долг.

Если должник сам исполнит обязательство, то во избежание двойного исполнения он обязан немедленно известить об этом поручителя. Если поручитель, не уведомленный должником, в свою очередь, исполнит обязательство, он вправе либо взыскать с кредитора неосновательно полученное, либо предъявить регрессное требование   к должнику о возмещении убытков (основной суммы, процентов, других убытков). Должник же, возместивший поручителю убытки, будет вправе получить с кредитора лишь неосновательно полученное (без возмещения убытков).

Если поручитель добровольно или по решению суда исполнил обязательство должника, к нему переходят права кредитора по этому обязательству. Он может требовать все, что он выплатил (основную сумму, проценты, убытки), кроме того — на уплаченную сумму проценты и возмещение убытков.

Когда поручитель исполняет обязательство перед кредитором, последний обязан вручить ему документы, удостоверяющие требования к должнику.

Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства.

В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, поручитель отвечает на прежних условиях.

Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель в разумный срок после направления ему уведомления о переводе долга не согласился отвечать за нового должника.

Смерть должника, реорганизация юридического лица — должника не прекращают поручительство.

Поручительство прекращается, если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем.

Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается при условии, что кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.

15. Независимая гарантия

Независимая гарантия регулируется ст. 368–379 Гражданского кодекса РФ.

По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом.

Независимая гарантия выдается в письменной форме, позволяющей достоверно определить условия гарантии и удостовериться в подлинности ее выдачи определенным лицом в порядке, установленном законодательством, обычаями или  соглашением  гаранта с бенефициаром.

Независимые гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями.

В независимой гарантии должны быть указаны: дата выдачи; принципал; бенефициар; гарант; основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией; денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения; срок действия гарантии; обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.

Предусмотренное независимой гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, от отношений между принципалом и гарантом, а также от каких‑либо других обязательств, даже если в независимой гарантии содержатся ссылки на них.

Независимая гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом, если в ней не предусмотрено иное.

Бенефициар по независимой гарантии не вправе передавать другому лицу право требования к гаранту, если в гарантии не предусмотрено иное. Передача бенефициаром прав по независимой гарантии другому лицу допускается лишь при условии одновременной уступки тому же лицу прав по основному обязательству. В случае, когда по условиям независимой гарантии допускается передача бенефициаром права требования к гаранту, такая передача возможна лишь с согласия гаранта, если в гарантии не предусмотрено иное.

Независимая гарантия вступает в силу с момента ее отправки (передачи) гарантом, если в гарантии не предусмотрено иное.

Требование бенефициара об уплате денежной суммы по независимой гарантии должно быть представлено в письменной форме гаранту с приложением указанных в гарантии документов. В требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по независимой гарантии. Требование бенефициара должно быть представлено гаранту до окончания срока действия независимой гарантии.

Гарант должен рассмотреть требование бенефициара и приложенные к нему документы в течение пяти дней со дня, следующего за днем получения требования со всеми приложенными к нему документами, и, если требование признано им надлежащим, произвести платеж. Условиями независимой гарантии может быть предусмотрен иной срок рассмотрения требования, не превышающий тридцати дней.

Гарант проверяет соответствие требования бенефициара условиям независимой гарантии, а также оценивает по внешним признакам приложенные к нему документы.

Гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям независимой гарантии либо представлены гаранту по окончании срока действия независимой гарантии. Гарант должен уведомить об этом бенефициара, указав причину отказа.

Гарант имеет право приостановить платеж на срок до семи дней, если он имеет разумные основания полагать, что:

  • какой‑либо из представленных ему документов является недостоверным;
  • обстоятельство, на случай возникновения которого независимая гарантия обеспечивала интересы бенефициара, не возникло;
  • основное обязательство принципала, обеспеченное независимой гарантией, недействительно;
  • исполнение по основному обязательству принципала принято бенефициаром без каких‑либо возражений.

По истечении срока приостановления платежа при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара гарант обязан произвести платеж по гарантии.

Обязательство гаранта перед бенефициаром по независимой гарантии прекращается:

  • уплатой бенефициару суммы, на которую выдана независимая гарантия;
  • окончанием определенного в независимой гарантии срока, на который она выдана;
  • вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии;
  • по соглашению гаранта с бенефициаром о прекращении этого обязательства.

Принципал обязан возместить гаранту выплаченные в соответствии с условиями независимой гарантии денежные суммы, если соглашением о выдаче гарантии не предусмотрено иное.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *